Институт найма вещей
был известен еще римскому праву (locatio - conductio rerum). При этом объектом
найма могли быть только непотребляемые и незаменимые вещи. Подобное требование
обусловлено тем, что особенностью договора найма вещей (как в римском праве,
так и в праве современном) является возврат тех же вещей, которые переданы в
пользование, а вернуть можно только то, что физически не уничтожено.
Следовательно, при использовании вещь не должна была терять своих натуральных
свойств. «В отношении потребляемых вещей неисполнима обязанность нанимателя
возвратить по окончании найма ту самую вещь, которая была получена по договору».
Если обратиться к
русской дореволюционной науке гражданского права, то необходимо отметить, что
римские требования к объекту найма были восприняты полностью. Так, Г.Ф.
Шершеневич говорил об объекте договора имущественного найма как о незаменимой
вещи. «Вещи заменимые непригодны для найма потому, что, передавая их другому,
отдающий ожидает получить не те же вещи, а только подобные, а, следовательно,
передача заменимых вещей соединена с перенесением права собственности, что
противоречит сущности договора найма».
В самом общем смысле
объектом аренды могут быть любые непотребляемые вещи. В частности, в качестве
объекта аренды могут выступать земельные участки и другие обособленные
природные объекты, здания и иные сооружения, предприятия, имущественные
комплексы, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое
имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе
использования.
Прежде чем приступить к
рассмотрению особенностей зданий и иных сооружений, необходимо остановиться на
понятии недвижимости, его критериях. Исторически к недвижимости относили землю,
а основным признаком иной недвижимости является неразрывная связь имущества с
землей. Здесь следует оговориться и подчеркнуть, что речь идет не о земле
вообще, а о конкретном земельном участке, на котором это имущество расположено.
Разрушение или перенос (при наличии соответствующих современных технических
средств) имущества на другой земельный участок означает, что «юридически
происходит разрушение недвижимости на одном земельном участке и возникновение
ее на другом». Именно с учетом данного
положения можно согласиться с высказыванием, что «только невозможность
отделения недвижимости от земли будет указывать на прочную связь этого
имущества с земельным участком». Роль
земельного участка в определении недвижимости двуедина: с одной стороны,
земельный участок сам по себе является недвижимостью, с другой - он служит
решающим критерием для определения иного имущества как недвижимости.
Еще в дореволюционной
России (т. X, ч. 1, Законов Российской Империи) были выделены такие признаки
недвижимости, как неподвижность, незаменимость, индивидуальная определенность,
которые не потеряли актуальности и сегодня.
В германском
Гражданском уложении к недвижимости относятся: земельный участок, его составные
части, вещи, прочно связанные с землей.
Что касается
современного российского законодательства, то, анализируя ГК РФ (ст. 130),
можно сделать вывод, что законодатель приводит три критерия недвижимости.
Во-первых, недвижимость «по природе» (земля, недра, обособленные водные
объекты). Во-вторых, объекты, прочно связанные с землей. В-третьих, объекты,
отнесенные к недвижимости законом.
В научной литературе
так и не достигнуто единообразия в толковании категории недвижимости. Некоторые
авторы под недвижимостью понимают «землю; все, что прочно связано с землей, в
том числе природные ресурсы, а также имущество, отнесенное к данной категории
законом».
Данное определение страдает неполнотой содержания, поскольку в нем нет даже
напоминания о таком родовом признаке недвижимости, как отсутствие возможности
перемещения без несоразмерного ущерба.
По мнению других авторов, «в основе деления вещей на движимые
|